Arms
 
развернуть
 
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21/5
Тел.: (365) 227-35-17
centr-simph.krm@sudrf.ru
показать на карте
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21/5Тел.: (365) 227-35-17centr-simph.krm@sudrf.ru

.

Понедельник-четверг
8.30 час. -17.30 час.
Перерыв
12.00 час.-13.00 час.
Пятница
8.30 час.-17.00 час.
Перерыв
12.00 час.-12.30 час.
Суббота, воскресенье
Выходной



Уважаемые граждане, обращаем Ваше внимание, что прием исковых заявлений, заявлений по делам особого производства, заявлений и жалоб по спорам, вытекающим из публичных правоотношений производиться ежедневно с 09-00 час. до 15-00 час. (обеденный перерыв: понедельник-четверг с 12-00 час. до 13-00 час. пятница с 12-00 час. до 12-30 час.)

С подробной информацией относительно работы Центрального районного суда города Симферополя, графиком приема и выдачи документов, реквизитами для уплаты государственной пошлины, реквизитами депозитного счета, Вы можете ознакомиться в разделе "Справочная Информация»

 

Уважаемый граждане, Центральный районный суд г. Симферополя РК объявляет об открытии конкурса  на включение в кадровый резерв для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы в Центральном районном суде города Симферополя Республики Крым:

- категория «специалисты» старшей группы должностей гражданской службы;

- категория «обеспечивающие специалисты» старшей группы должностей гражданской службы;

  Более подробная информация в разделе "Вакансии"



 


ПРЕСС-СЛУЖБА
Новость от 31.03.2025
КС пояснил, влечет ли смерть одного из наследников по завещанию увеличение долей остальных наследников.версия для печати

27 марта Конституционный Суд вынес Постановление № 14-П/2025, в котором рассмотрел вопрос о приращении долей оставшихся наследников по завещанию в случае смерти наследника до открытия наследства, если все наследственное имущество завещано нескольким лицам с распределением между ними долей.

Отказ в признании права собственности на часть наследственного имущества

После смерти в августе 2022 г. гражданки И. Валерий Грязнухин принял в наследство по завещанию 2/3 принадлежащего ей жилого помещения, расположенного в Архангельской области, а также соответствующую часть банковских вкладов. Оставшаяся 1/3 была завещана гражданину, который умер 26 февраля 2013 г., однако И. при жизни не изменяла завещание. Валерий Грязнухин, считая, что часть наследственного имущества в размере 1/3, приходящейся на умершего в 2013 г. наследника по завещанию, должна перейти в его собственность, подал иск к администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области и к территориальному органу Федерального агентства по управлению государственным имуществом о признании права собственности на часть наследственного имущества.

Решением Няндомского районного суда Архангельской области от 8 августа 2023 г., оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, Валерию Грязнухину было отказано в иске. Суды, установив, что один из наследников по завещанию умер до открытия наследства и ему не был подназначен наследник, пришли к выводу, что его доля переходит к наследникам завещателя по закону, к которым истец не относится, и что довод истца о фактическом принятии им наследства не свидетельствует об обратном. Верховный Суд отказал в рассмотрении кассационной жалобы на данные судебные акты.

В жалобе в Конституционный Суд Валерий Грязнухин указал, что п. 1 ст. 1161 ГК РФ и п. 47 и 48 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» не соответствуют Конституции РФ, поскольку они, не позволяя рассматривать смерть наследника по завещанию до открытия наследства в качестве основания приращения наследственных долей, препятствуют наследованию наследниками по завещанию доли, предназначавшейся умершему до открытия наследства наследнику по завещанию, в отсутствие у завещателя наследников по закону.

КС указал, что приоритет имеет воля наследодателя

Изучив жалобу, КС указал, что такого рода акты толкования закона, как постановление Пленума ВС, не могут выступать самостоятельным предметом проверки ВС, а потому в этой части производство по жалобе не осуществляется, что не препятствует учету разъяснений, данных в названном постановлении, при рассмотрении дела.

КС подчеркнул, что право наследования обеспечивает гарантируемый государством переход имущества наследодателя к наследникам и включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом на случай смерти, определить его судьбу с учетом отношений между ним и другими лицами, так и право лиц, призываемых к наследованию по завещанию или по закону, получить наследственное имущество. Обеспечивая переход имущества умершего к наследникам, конституционное право наследования само по себе не порождает у лица субъективных прав в отношении конкретного наследства – эти права возникают у него на основании завещания или закона.

Из положений Конституции и раскрывающих их содержание правовых позиций КС вытекает обязанность законодателя, регулируя отношения, в частности возникающие при наследовании по завещанию, обеспечить баланс интересов наследников, притом что такое регулирование должно основываться на принципе приоритета действительной или предполагаемой воли наследодателя.

Статья 1161 ГК в системной связи с иными нормами данного Кодекса толкуется как предусматривающая, что, когда наследник по завещанию, согласно которому все наследство завещано нескольким лицам с распределением между ними долей либо конкретного имущества, умер до открытия наследства, предназначавшаяся такому наследнику часть наследства наследуется наследниками завещателя по закону, если такому наследнику не был подназначен наследник. В такой ситуации прямо не предусматривается приращение долей наследника по завещанию за счет части наследства другого указанного наследника, умершего до открытия наследства. Это находит отражение в п. 47 и 48 Постановления Пленума ВС от 29 мая 2012 г. № 9.

КС обратил внимание, что действительная воля завещателя выражается явно и недвусмысленно, например если завещатель указывает, что в случае смерти наследника по завещанию до открытия наследства ему не подназначается наследник, а соответствующая доля переходит к наследникам завещателя по закону. Явным выражением воли завещателя служит и завещание конкретного имущества определенному наследнику, и, поскольку воля завещателя охватывает только это имущество, исключается распространение завещания на иное его имущество, которое подлежит наследованию по закону. В отсутствие явно выраженной воли наследодателя наступление соответствующих правовых последствий подчиняется его презюмируемой воле, которая в различных ситуациях предполагается с относительно большей или меньшей достоверностью.

В условиях когда завещание не определяет последствий отпадения наследника, притом что при жизни завещатель не изменил завещание, от законодателя требуется осуществить регулирование, основанное на избранной модели предполагаемой воли завещателя, в соответствии с которой доля отпавшего наследника переходит наследникам завещателя по закону или же распределяется между оставшимися наследниками по завещанию. При этом законодатель вправе избрать любую из этих моделей, закрепив ее в гражданском законодательстве. В отсутствие специального законодательного регулирования отдельных аспектов этих отношений, не восполняемого за счет общих правил, не исключено формирование по ним устойчивой правоприменительной практики при условии, что она будет соответствовать конституционным критериям, прежде всего равенства, справедливости, баланса частных и публичных интересов, а также определенности (устойчивости), добавил КС.

Он разъяснил, что п. 1 ст. 1161 ГК, устанавливая правила приращения долей тех лиц, которые были призваны к наследованию, с учетом разъяснения, содержащегося в п. 48 Постановления Пленума ВС № 9, не содержит неопределенности, поскольку не направлен на решение вопроса о приращении доли наследника по завещанию, принявшего наследство, долей умершего до открытия наследства наследника по завещанию. «В каждом конкретном случае необходимо, с учетом правил о толковании завещания, выяснять действительную волю завещателя, а при невозможности ее выяснения суд должен исходить из предполагаемой воли завещателя, которой соответствует переход доли отпавшего (умершего) до открытия наследства (в момент открытия наследства) наследника по завещанию (согласно которому все наследственное имущество завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей) наследникам завещателя по закону», – поясняется в постановлении.

Конституционный Суд отметил, что в деле Валерия Грязнухина суды не пришли прямо к заключению об отнесении спорной доли в наследстве к выморочному имуществу, но к этому выводу подталкивают и круг ответчиков по делу, и мотивировки судебных постановлений, в которых были приведены положения о наследовании такого имущества. В связи с этим КС пояснил, что такой институт, как наследование выморочного имущества, служит в первую очередь для его сохранения в гражданском обороте и для его использования при реализации полномочий органов публичной власти того или иного уровня (постановления от 4 декабря 2023 г. № 55-П и от 27 мая 2024 г. № 25-П).

КС полагает, что вряд ли можно по общему правилу предполагать намерение завещателя распорядиться о переходе части своего имущества публичному собственнику, если все имущество завещано назначенным наследникам. Он подчеркнул, что воля завещателя на передачу имущества публично-правовому образованию в порядке наследственного правопреемства не может предполагаться, но должна явно следовать из завещания, поскольку такое поведение является не типичным, а скорее исключительным. «Собственник обычно стремится на случай своей смерти оставить имущество в семье или в кругу других наиболее близких ему лиц. Поэтому предполагаемой воле завещателя, который распорядился всем своим имуществом с указанием конкретных наследников, не может соответствовать передача имущества как выморочного публично-правовому образованию. О таком намерении не может свидетельствовать и пассивность завещателя в течение долгого времени, прошедшего с момента смерти наследника по завещанию и до момента открытия наследства», – уточнено в постановлении.

По мнению Суда, толкование завещания как исключающего приращение долей оставшихся наследников по завещанию в случае смерти одного из них до открытия наследства при отсутствии у завещателя наследников по закону или когда таковые не приняли наследство не может рассматриваться как соответствующее предполагаемой воле наследодателя в отсутствие его явного волеизъявления об этом. И, следовательно, отпадение (смерть) одного из наследников по завещанию влечет увеличение долей остальных наследников из определенного завещателем круга, если завещанием явно не запрещено приращение долей в таком случае. При этом нотариальная форма оформления завещаний предполагает активную роль нотариусов, которые призваны дать исчерпывающие разъяснения завещателю, в том числе по вопросу о последствиях смерти одного из наследников по завещанию. В качестве гарантии выявления действительной воли завещателя нотариус обязан разъяснить право наследодателя выразить в тексте завещания явным образом последствия смерти кого-либо из наследников по завещанию, в том числе до открытия или в момент открытия наследства.

В постановлении отмечается, что в оспариваемой норме отсутствует специальное регулирование отношений, связанных с определением юридической судьбы доли наследника по завещанию, умершего до открытия наследства, если все имущество было распределено между назначенными наследниками. Данная норма – чья функция заключается в разрешении конкуренции притязаний на наследственную долю отпавшего наследника по завещанию, который призывался к наследованию (находился в живых во время открытия наследства), – может применяться к ситуации отпадения наследника, умершего до открытия наследства, только в общей системе норм наследственного права так, чтобы последствия ее применения с наибольшей долей вероятности соответствовали предполагаемой воле наследодателя.

Таким образом, Конституционный Суд постановил, что п. 1 ст. 1161 ГК не противоречит Конституции, поскольку – по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования – в случае смерти наследника по завещанию до открытия наследства или одновременно с завещателем, если все наследственное имущество завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей и у завещателя отсутствуют наследники по закону, он не исключает приращения долей оставшихся наследников по завещанию в отсутствие в завещании явно выраженного на то запрета. При ином толковании данная норма нарушала бы конституционный принцип справедливости и разумный баланс частных и публичных интересов, допуская признание доли умершего до открытия наследства наследника по завещанию в качестве выморочного имущества, препятствуя приращению долей иных наследников по завещанию, принявших наследство, что вступало бы в противоречие с ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 2 и 4 ст. 35 и ст. 75.1 Конституции. Напротив, соответствующим конституционно значимому принципу максимального учета воли завещателя является распределение наследства в пользу наследников по завещанию, призванных к наследованию, с пропорциональным приращением их долей, если из завещания явно не следует воля завещателя исключить приращение наследственных долей.

КС указал на право федерального законодателя внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из данного постановления. Он также постановил пересмотреть судебные акты, вынесенные по делу с участием Валерия Грязнухина.

Источник: Адвокатская Газета

опубликовано 31.03.2025 10:39 (МСК)